民法
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核损害民事责任研究蔡先凤 编著《核损害民事责任研究》共分为六章,第一章阐述了损害和核损害的基本界定,主要论述了核损损害的特征和危害、核损害的分类,即人体伤害、财产损害、环境损害。第二章综述核损害民事责任立法的历史演进,时间跨度自20世纪50年代到2004年2月。第三章阐述了核损害民事责任的一般理论,包括民事责任的概念、民事责任的分类、民事责任的价值定位、民事责任的基础和功能、核损害民事责任的国际法基础(国际法律责任、国际损害责任)、核损害民事责任的归现原则、无过失责任或危险责任原则、核损害民事责任的构成要件、核损害民事责任中的因果关系、核损害民事责任的免除、核营运人的追索权等。第四章阐述了核损害责任制度的基本原则。第五章论述了核损害赔偿的基本问题,核损害民事责任形式的概念及其种类、核损害赔偿及其规则、核损害赔偿的主体和范围、核损害赔偿中的环境损害赔偿,同时引用了核损害赔偿的两个实例。第六章对我国大陆核损害责任制度的建构提出了建议。 -
离休退休权益维护中国法制出版社内容介绍:劳动者是这个世界真正的创造者,因此,劳动者权益的维护关乎国计民生、为国家大政方针所不能忽视。自依法治国的号角响彻神州大地以来,关于劳动者权益维护的法律规定纷纷出台,如道道溪流汇成浩瀚无垠的大海。然而,渐趋完备、精致的劳动法规在令人欣喜的同时也给我们的劳动者维权带来了新的难题:在浩如烟海的法规海洋中,如何才能真正找到与自己面临问题休戚相关的法律条文?找到这些法律条文,又如何才能从这些纷繁复杂的法律规定中穿越专业术语的障碍总结出解决问题的最优方案?我们编辑出版的这套《劳动者维权法律手册》或许对您解决上述问题有所帮助。为了不使您所需要解决问题的法律规定有所遗漏,我们尽量全面地收录与您维权可能相关的规范性文件;为了方便您从连篇累牍的法律规定中迅速找到需要求助的法律条文,我们针对维权要点问题编写了维权要点速查;为了帮助您克服法律技能的欠缺,阅读条文规定的同时更好地掌握维权技巧,我们针对疑难问题编写了专业的疑难问题解析。全套丛书共分十三册,每册将为您解决不同的劳动法律问题。无论您是要防患于未然,签一份更好的劳动合同;还是要解决问题于已然,赢一场维权的官司,都衷心地希望我们的书对您能有所帮助。如果我们的书有不尽如人意之处,或者我们的书未能解决您更需要解决的劳动问题,也衷心地欢迎您致电或来信指正! -
劳动合同研究董保华内容介绍:——写在《中华人民共和国劳动合同法》公布前夕我国劳动合同立法进入了关键时期,劳动合同立法作为继《劳动法》之后又一次高级别立法引起了各方的关注。劳动制度改革的复杂性不在于建立新的制度,而是在原有制度上的再构造。新旧体制的碰撞,新旧利益格局的调整,会使法律制度呈现出不规范的特点。从这一意义上说我国的每一次立法,不仅会影响当前劳动关系的调整,也会对我国劳动关系的长远格局发生影响。任何制度创新都存在着成功与失败的可能,劳动合同制度也不例外。就大部分国家而言,并没有我国现行的这种劳动合同制度,台湾地区虽有劳动契约法,也未真正发挥作用。因此,冠以劳动合同名义的立法,到底应当是一种什么性质的立法,本身就充满争论。有一种流行的观点认为,既然是合同立法我们就可以按一般的私法契约制度来进行规定。其实这是一种误解。我国劳动合同制度所要解决的问题在有些国家是规定在劳动基准法中,作为基准法的组成部分,例如日本;有的国家是规定在解雇保护规定中,例如德国;有些国家是作为劳动关系调整法的组成部分。在我国,由于一开始就冠以“劳动合同法”,而且我国又将劳动合同理解为狭义的一纸合同,因此,容易将劳动合同混同于普通的私法契约。我国劳动合同立法中存在诸多需要回答的问题。笔者认为以下几个问题,对于我们今天起草《中华人民共和国劳动合同法》具有特别重要的意义。第一,劳动合同法究竟应当重视一纸书面合同,还是重视实际履行?劳动关系不仅具有财产性更具人身性,合同本身应包括多种形式,既有书面的,也有口头的,可明示也可默示,书面劳动合同只是一种启动劳动关系的触发机制,双方的权利义务更多地体现在劳动过程的实际履行中。我们的立法应当反映这种现实,注重实际履行,而不是过分强调书面合同形式。我国《劳动法》以定期合同为主,本身容易过分强调一纸书面合同的作用。《劳动法》颁布11年后最终不得不确认事实劳动关系的合法存在见劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发[2005]12号)。。在劳动合同的订立上,我们一方面强调书面合同的唯一性,一方面又承认事实劳动关系的效力,已经遭遇了尴尬。如果我们继续照搬传统民法,沿着书面合同的路子,强调所有的订立、变更都只能是书面的,履行的也只是一纸书面合同,就会完全脱离劳动合同的运行实际。按这样的规定,用人单位的每一次提薪如未以书面形式进行都是违约,劳动者也构成不当得利。其实,劳动合同是通过双方当事人在实践中不断产生的新合意来履行,静态的书面劳动合同只能证明劳动关系的存在,并不能反映劳动关系的动态过程,不宜夸大,我们的立法体例应当适应这种现实。第二,国际上已经较为成熟的雇主、雇工界定方式,我国是否能够引进?劳动法是以保护劳动者为重心的,但我国立法对劳动者界定的模糊,导致一方面我国将董事长、总经理都当作劳动法的保护对象,董事长、总经理在改制中利用法律规定自我解职获得百万补偿金;另一方面,一些最普通的劳动者却因为在非法用人单位务工而合法权益不受劳动法保护,得不到救命的工伤赔偿。劳动法的倾斜保护完全用错了地方。在劳动法的执行过程中遇到了如何确定劳动法的适用范围,雇主与雇工如何界定的问题,其实这些在我国看来似乎是难以回答的问题,在国际上已有定论。我们完全不必闭门造车,只要引进雇主概念以及对劳动者的界定技巧便可解决。《劳动法》起草时,我们对国际上的情况不够了解,随着国际交流的日益增多,我们已经完全有条件去按国际通行的方式,解决我国现行的难题。第三,劳动合同作为一种法锁究竟要锁住什么人?如果用定期劳动合同加违约金制度将所有的用人单位与劳动者牢牢锁住是不符合市场经济规律的。用人单位与劳动者都有流动的要求,应该给予适度的自由,而真正需要锁住的是一些企业通过出资培训、招用、提供特殊待遇或者掌握企业商业秘密的劳动者。《劳动法》对处于弱势地位的劳动者,既给他们“用手投票”的权利——通过集体谈判来主张自己的利益,更给他们“用脚投票”——比较容易地离开企业的权利;对于因企业大量投入而变得强势的劳动者,《劳动法》只提到合同约定,其实是强调双方应当信守合同。如果我们取消劳动者的“用脚投票”权,对服务期、竞业限制做出极其严格的规定恰恰是本末倒置,是在从《劳动法》倒退。第四,解雇保护的水平是否越高越好?劳动法固然应当遵循倾斜立法的原则,但在劳动合同立法中,还应当有适度的平衡。我国目前解雇保护水平已经居亚洲第一,世界领先,而实际执行的却很差。执法的落后并不完全是劳动行政管理部门的不作为,执法差同时反映出了劳动标准与社会现实的脱节。我们应当选择高标准、窄覆盖、宽执法,还是低标准、广覆盖、严执法?当我们选择高标准时,其实我们是在选择前者,我们认为这是不可取的。2003年,我国的人均GDP仅排到世界第110位,我们有什么必要,不断冲击世界解雇保护方面的领先地位?尤其是,一方面我国有着极其严格的解除制度,另一方面又有着极其宽松的终止制度,其结果是衍生出劳动关系长期化与劳动合同的短期化,劳动法的解除规定在很大程度上被规避。我们不能沿着这条不切实际的高标准道路越走越远。第五,在灵活就业的过程中出现的新型问题,我们是否应当回答?实际生活中,我国出现了大量新型的情况,如非全日制工时、劳动力派遣、特殊劳动关系等。我们究竟是固守我国所谓的现成理论,还是应当对这些用工形式的规范做出积极的回答?《劳动法》最大的成功就在于在我国刚刚确立市场经济的情况下,就对市场经济中会遇到的问题做出了积极的回答,例如,签订劳动合同、保护商业秘密、防止恶性跳槽、经济性裁员、最低工资保障、拖欠克扣工资制裁、劳动监察等,成为《劳动法》中的华章。如果我们刻意地回避现实问题,只会使新制定的规定丧失现实意义。第六,法律制定是否应当同时解决实际操作问题?在《劳动法》中有一些虽做出了规定但却因缺乏操作性而成为死了的条款,如无效劳动合同制度、责令赔偿金等。《劳动法》的这一立法教训本应当被记取。现在起草《劳动合同法》的过程中,令人不安的是,很多人不仅不希望删除这些条款,反而希望更多地塞进这类条款。除了主张加强原有的条款外,为了解决争议我们使用了很多充满争议的概念,如企业平均工资、同类岗位劳动者的劳动报酬、劳动力工资市场指导价位等,使我国的一些规定更加丧失可操作性。以上述的一些问题为核心,本书进行了较为系统的回答。在我国,劳动合同与私法契约混淆的一个主要原因是对雇佣关系与劳动关系缺乏界定。“论雇佣关系与劳动关系”一文中将两者还原到原生状态进行研究。雇佣关系与劳动关系在原生状态下是同质的,为劳动与报酬的交换。两种关系在调整过程中出现了区别,基准法即公法在劳动关系中的介入,以及劳动者团体的组成,标志着社会化因素对劳动关系的影响,使得两者出现了不同,雇佣法律关系与劳动法律关系出现了异质。劳动合同立法不应当离开社会化这一因素,社会化是渐进过程、弹性机制,也是必由之路。劳动关系纳入社会化的调整机制,劳动法从宏观层次、中观层次、微观层次对劳动关系进行调整,在微观层次上的法律原则很少有人研究,“论实际履行原则——调整个别劳动关系的基本原则”一文探索了劳动法在微观层次上的调整原则。完整的个别劳动关系不是由一个合意而是由一系列的合意所构成。在个别劳动关系的履行过程中,最初的合意无法涵盖长期的发展变化,如果不产生新的合意则劳动关系无法适应发展,劳动者与用人单位不断以实际履行的方式达成新的合意,共同推动劳动关系向前发展。个别劳动关系应当尊重实际履行,过分看重一纸书面合同其实是一种本末倒置,实际履行原则成为贯穿全书的一条红线。这一原则体现在劳动合同订立、履行、终止、解除的全过程。就劳动合同订立而言,又涉及主体、内容、形式和程序。在主体方面,雇佣关系的主体与劳动关系主体的最大区别,是前者被视为平等主体,而后者被视为不平等主体,劳动法对于劳动者可以说是利益法,对于用人单位可以说是负担法。对于两者的准确界定具有重要的意义。“论劳动法主体的界定”一文论证了国外劳动法适用中的三次界定,从而通过界定劳动者来界定用人单位。我国由于历史、实践以及照搬私法理论的原因,做出了相反的规定,使劳动法的适用范围过小,出现了非法用工主体的概念,也使劳动法的适用遭遇尴尬。“委任关系与劳动关系的三种状态”一文除通过分析委任关系与劳动关系的区别来论证雇主与雇工这两个概念在国外司法实践中的基本区别外,还介绍了国外两种非常态的关系。“论企业改制中劳动关系主体的变更”一文则将注意力转向了国内,对我国改制中的主体变更进行了分析,主体变更被我国劳动法学者所普遍否定,其实这一原则体现了劳动合同实际履行的原则,是应当肯定的。这三篇文章从不同的角度来讨论劳动合同的主体问题。在内容方面,劳动合同的期限无疑具有重要的意义。“劳动合同期限研究综述”一文介绍了各国在劳动合同期限上的规定,可以看到我国在劳动合同期限上做出了与各国完全不同的理解。“再析不定期劳动合同”“论我国的定期劳动合同”中则对这种差异进行了分析。在世界范围,定期合同更多地体现了私法特点,不定期合同体现了尊重实际履行的理念,当其与解雇保护相结合时更体现了社会法的特点。然而,我国的不定期合同却演变成为一种福利性合同,由定期合同来同时承载两种不同的理念,这两种理念发生冲突不可避免。文章对如何理顺我国现行的制度进行了探索。在内容方面,劳动合同与规章制度的相互关系也令人关注。关于用人单位规章制度的法律性质问题,存在各种学说,“用人单位规章制度的法律性质及立法制定模式探讨”一文按照在我国大陆的影响,将其归纳为三类,即契约规范说、法律规范说以及其他学说。在对现行学者见解和实务观点进行批判的基础上,主张对规章制度的法律性质采劳动力支配权转移说;进而在对各国立法模式的比较分析基础上,从规章制度的制定义务、制定的内容要求、制定程序以及与劳动合同、集体合同的关系等方面,对我国规章制度的立法制定模式进行了探讨。劳动合同主体、内容、形式、程序中任何一方面存在瑕疵,应当如何处理?从私法契约的理论出发,我国很多学者主张引进民法中的无效合同制度。缺少一纸书面合同就会成为所谓的无效合同,而在大部分国家这只是不定期合同的正常状态。事实劳动关系的出现使我国劳动合同理论面临困境。“事实劳动关系问题研究综述”一文介绍了针对事实劳动关系的理论与实践,到底应当重视实际履行还是一纸合同,我国存在着不同的看法与做法。“论劳动合同无效”一文认为劳动法对于当事人的法律行为虽也存在有效、无效的价值判断,但无效合同这种“自始、当然、确定、永久”无效的处理制度,从根本上说是不适合劳动法的。对于一些违法现象社会法以具体的方式而不是抽象的无效制度去处理,社会法已经拥有比私法更为先进的制度,在理论上排除了劳动合同引入合同无效制度的必要性。在劳动合同解除与终止方面,“劳动合同解除和终止综述”一文将我国的终止和解除制度与世界各国进行了对比,“解雇保护制度研究”“劳动合同经济补偿金研究”中则对解雇保护制度做了分析。解雇自由与解雇保护一直是各国争论的焦点,因此各国解雇保护制度上也呈现出多样化特点,反映了对雇主解雇权不同水平的限制。比较而言,我国对雇主解雇权的限制高于美国、英国、法国、德国和日本等国家。尽管如此,由于我国解雇保护制度并不规范,造成一方面雇主解雇权行使备受限制,另一方面劳动者的合法权益也屡遭侵犯,劳资矛盾突出。因此为实现和谐稳定的劳动关系,必须通过收紧劳动合同终止和放松雇主解雇权限制,明确无因解雇、有因解雇和推定解雇规定,建立非法解雇和不公平解雇制度来重构我国解雇保护制度。本书还对劳动合同的附随义务和后合同义务进行了研究。“浅谈劳动合同附随义务”一文将劳动合同附随义务提炼为忠诚义务、保护义务两大部分。以之为基础,对劳动合同附随义务的特征及主要形态予以剖析,并对部分劳动合同附随义务的法定化提出了建议。“离职后竞业限制综述”一文对于知识产权与劳动权冲撞而带来的种种争论进行了介绍。在我国各类灵活就业的形式中,劳动力派遣与非全日制用工成为两大争论热点。“论劳动力派遣中的理论问题”“劳动力派遣中的实务问题”“关于非全日制就业立法例综述”从理论和实际结合的视角对劳动用工中出现的弹性化需求的合理性进行了论证,对于灵活用工中出现的问题,主张以两重劳动关系的理论进行规范。对于违反劳动合同的法律责任,我国争论较大的是违约金与赔偿金问题。我国地方劳动合同违约金立法对违约金的设定主要有两种态度,即任意约定违约金和限制约定违约金,“试论劳动合同违约金立法”一文认为任意违约金的设置与我国《劳动法》第31条相抵触,不具有合法或合理的基础,社会本位立法应成为我国劳动合同违约金立法的方向。按现行规定,劳动法上的惩罚性赔偿主要有三种形式:额外补偿金、额外赔偿金、责令赔偿金。“劳动法上的惩罚性赔偿”一文认为我国将其归入劳动仲裁与劳动监察两套体系进行执法,发生程序和实体的冲撞,两者冲撞使劳动者的维权请求落空。从深层次看反映了中观利益特有维护机制的缺失。惩罚性赔偿使赔偿具有倾斜性、惩罚性、法定性、客观性等共同特征,需要一种更有针对性的执法体系,发展社会利益诉讼,是必由之路。本书还发表了1993年的“劳动法课题研究总报告”,该课题报告是时隔12年才公开的报告。之所以旧事重提,至少想说明,如果说这一报告标示着我们当时的一个认识水平,那么本书则标示着我们今天在劳动合同研究上已经达到的一个新高度。我们希望有关立法部门能够超越这一高度,而不是相反。比起12年前,我们对很多问题的认识深入了许多,对于当年劳动法的优点与局限性也有了更为清醒的认识。从各国的劳动合同立法来看有三个主要支点:一是不定期合同,二是实际履行,三是解雇保护。当我们把不定期合同为主替换成定期合同为主,把尊重实际履行替换成强调一纸书面合同,把解雇保护替换成变相的解雇禁止时,我国已经既与国际脱轨也与我国的现实脱离了。仔细研究各国的立法,可以悟出一个简单的道理:“让守法者舒服,让违法者难受。”这一道理应当成为我们衡量一部法律成功与否的关键,可惜的是,我们常常遵循相反的原则。在我国立法的整体思路出了问题时,一方面,我国的立法往往满足于给企业设置很多并无太多意义的义务,对于想遵守法律的企业,提出许多不切合实际的要求,让企业不知所措;另一方面,又由于法律的一些关键性条款有太多的漏洞,企业可轻易地回避,同时,普遍违法的现实也使执法部门采取法不责众的态度,结果是违法者逃避了制裁。守法的成本变得异常高昂,违法的成本却非常低廉。当我国经济溶入国际经济竞争格局时,我国劳动立法至少在基本思路上应当借鉴国际成熟的经验,起草劳动合同法是一次拉进与先进国家在调整模式上的距离的机会。如果我们的立法既脱离了本国劳动关系的实际运行状态,又脱离了国际惯例,将标志着立法的失败。制度创新的失败,整个社会都将为其付出代价,这种代价是巨大的、长期的。今天我国劳动合同法起草中的某些争论仍在重复12年前的争论;某些争论是12年来我们遇到的新问题。无论是前者还是后者,立法者的认识当然不应停留在12年前的认识水平。12年来我国可以说发生了巨大的变化,劳动法的理论研究有了长足的进步,我们已经完全有能力超越12年前的《劳动法》,我们期待着《劳动合同法》能更上一层楼,劳动法制建设能有一个更辉煌的明天。 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劳动保障监察适用手册刘国栋 主编《劳动保障监察适用手册》内容简介:劳动保障监察是劳动保障部门的一项重要职能,担负着贯彻实施劳动保障法律法规、落实国家劳动保障政策的重任。开展劳动保障监察执法,对于规范劳动力市场秩序,制止和纠正违法行为,维护劳动者合法权益,促进劳动关系和谐与维护社会稳定具有重要作用。 -
城市房屋拆迁及“城中村”改造的法律适用康宝奇主编内容介绍:本书是从西安市中级人民法院举办的城市房屋拆迁暨“城中村”改造法律适用问题研讨会中精选了60余篇论文集结成书。本书从行政、民事、执行、刑事各个方面较为系统的对城市房屋拆迁及法律尚存空白而实践中已大量出现的城市中农村集体土地房屋拆迁安置等法律问题进行了研究。本书所研究的问题都是法官在具体审判实践中遇到和思考的,这对解决这类问题也提出了有益的探索和借鉴。 -
社会学法学孙文恺产生于19世纪末的社会学法学以实用主义哲学和社会学作为其理论基础,并成为当代西方重要的法学流派。社会学法学视法律为一种社会现象,强调法律和社会之间的关系,强调社会利益对法律和社会发展的重要性,强调法律、判决的社会效果。社会学法学对当代西方法学具有重要影响。当代西方法学炙手可热的经济分析法学、批判法学、女性主义法学等各种法学流派与学说,大多被人们认为是社会学法学的当代变种。源远流长的西方法学,是人类文明史的一颗璀璨明珠,无论是黑格尔的法哲学思想还是孟德斯鸠的三权分立学说,无论是卢梭的社会契约论还是庞德的社会控制论,无不闪烁着西方法治文明的灿烂光辉。在历史长河中不断涌现的西方法学思潮与流派正是这种文明的生动体现。《西方法学思潮与流派》丛书在国内第一次全景式展现西方各法学思潮与流派的主张、源流与发展,为人们了解西方法学思潮与流派提供了全新的读本。本书是其中的一册,重要向您阐述社会学法学这门学科的构成体系、发展历程及其代表人物。 -
侵权归责原则与损害赔偿陈聪富著《侵权归责原则与损害赔偿》论述内容包含两部分。第一部分关于侵权责任之归责原则,第二部分关于侵权行为之损害赔偿。在侵权归责原则方面,《侵权归责原则与损害赔偿》分别讨论过失责任、推定过失责任及无过失责任。关于过失责任,《侵权归责原则与损害赔偿》探讨注意义务之发生及注意义务之违反;关于推定过失责任,《侵权归责原则与损害赔偿》检讨违反保护他人之法律及雇佣人对于受雇人执行职务之责任;关于危险责任,《侵权归责原则与损害赔偿》讨论危险责任之案例类型及消保法关于服务无过失责任之争议。在损害赔偿方面,《侵权归责原则与损害赔偿》引介美国法上之惩罚性赔偿金制作,及该制度面临改革运动之争议。此外,《侵权归责原则与损害赔偿》对于保险给付及损益相抵之关联,在我国台湾地区法院这最近发展,亦给予探讨和说明。 -
社会保障的法学观董保华等著《社会保障的法学观》摒弃了现有大部分教科书从我国现存的几大保险具体制度入手的介绍方式,从而建立一个法学体系所要涉及的一些基本理论入手,将社会保障法定位于既不同于私法也不同于公法的社会法,并以社会利益保护作为《社会保障的法学观》的基本线索,从十几个方面,探索社会保障法学的基本范畴。其中相当一部分领域是我国社会保障法学者基本未涉足的,如社会保障法的本位观、利益观、社团观、契约观、协调观;在一些社会保障法学者已有研究的领域,作者也有自己不同的视角与观点,如权利观、国家观、融资观、信托观、执法观、责任观。 -
侵权渎职犯罪惩治法律分解适用集成刘家琛主编内容介绍:一、随着社会主义法治国家原则的确立和社会主义市场经济体制的建立,越来越多的社会关系和经济关系需要运用法律手段来调整。为此,国家立法机关相继公布施行了一系列重要的法律,国家行政机关和司法机关也发布了数量可观的行政法规、部门规章和司法解释,我国还缔结或参加了许多国际公约。由于上述法律规范门类广、层次多、数量大,且立改废较频繁,给广大法律工作者在检索和适用相关法律法规的具体规定时带来诸多不便。有鉴于此,我们组织最高人民法院、国务院有关部委和大专院校的专家学者编写了这套《常用法律分解适用集成系列》。这套书打破以往法律汇编类图书的罗列形式,采取分类编纂方法,即以常用法律为主干,按照法条之间的逻辑联系,分解组合成若干具体的法律问题,将涉及该问题的相关法律、法规、部门规章、司法解释的具体规定以及立法说明等都集中编排在一起,使读者能够在该问题中迅捷查检到与该问题相关的所有法律的具体规定。如此,使纷繁浩大的法律条文形成互相联系、有机结合和方便适用的整体。二、《侵权渎职犯罪惩治法律分解适用集成》以《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》及最高人民法院、最高人民检察院最新司法解释为经,以相关法律、法规、行政规章的具体条文为纬,进行全面系统的分解适用集成。全书分一般规定、侵犯渎职犯罪的主体、渎职犯罪的惩治、国家工作人员侵权犯罪的惩治、侵权渎职犯罪案件的立案侦查共计5章,48类。三、本书所收的相关法律、法规和部门规章,根据具体情况,采取全文和节录两种方式。数个问题涉及同一文件(或同一法律条文)的,为减少前后查找翻阅不便,按其类别做适当的重复收录;所收文件不宜分解的,与所涉较主要的问题编排在一起,较次要的问题也涉及的,采取“参见”的方法。四、本书的编排尽可能地考虑到减少重复和便利查检,但囿于编写者水平,书中可能存在各种疏漏,恳请广大读者批评指正。“‘集成’在手,别无他求”,是本书的编写宗旨。希望本书能成为广大读者常用案头法律工具书和方便查询、准确适用法律的良师益友。《侵权渎职犯罪惩治法律分解适用集成》编写组二oo五年十月 -
20世纪中国婚姻制度研究肖爱树内容介绍:中国婚姻制度在20世纪发生了根本性变革,其主要标志就是传统婚姻制度的渐次废除和当代婚姻制度的逐步确立。本书从清末以来政府制定、颁布的婚姻法律为研究对象,同时兼及民间婚姻礼俗的重要内容,将20世纪中国婚姻制度发生根本性变革的事实置于这一时期社会转型的大背景下进行系统考察,探求婚姻制度变革的内在机制、运作过程和总体特征,揭示了婚姻制度变革与社会发展变化之间的互动关系。
