商法
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商法条文·说理·案例李晓龙 等主编《商法条文·说理·案例》有这样几个显著特点:第一,能够理论联系实际。《商法条文·说理·案例》依据现实需要把选用法条与参照案例结合起来,理论联系实际,有针对性进行阐释,书中在选用法规和案例时都是较为典型,案例分析容易理解,引导读者深入分析,灵活运用所学理论与法条。第二,体例较为新颖。《商法条文·说理·案例》把规范阐释、关联理论、典型案例、法规链接等内容连接到一起,使读者能够对条文的内涵、相关理论有个较为全面的了解。第三,重视对法律思维的培养。全书侧重培养分析问题、解决问题的能力,对四部分内容的整体把握,使读者对法律思考方法有个基本了解。第四,热点条文剖析与基础理论阐释相结合。书中有公司法、证券法、保险法的法条解释,是当前商法中的研讨热点和主要内容。 -
有限责任公司法论吴高臣 著与公司法律制度类著作相比,本书最有特色之处就在于“有限责任公司小股东的特殊保护”一章。该章从小股东保护的一般理论出发,分析了我国有限责任公司小股东可以对抗大股东的法定权利和约定权利。这既是本人对《公司法》进行文本研究的结果,也是多年教学和实务经验的结晶。人生也有涯,而知也无涯。虽然我对公司法有浓厚的学术兴趣,奈何才疏学浅,文中议论难免贻笑大方,纵然偶有见地,亦是前辈教诲之功。恳请广大读者批评指证。 -
破产法范健,王建文 著《破产法》的目标读者群以法学专业及经管专业本科生为主,同时可作为法学及经管专业研究生、教学研究人员以及商事实务部门工作人员全面研究与学习破产法的参考读物。《破产法》以我国2006年《破产法》及相关司法解释为主要依据,结合主要发达国家最新立法实践,对破产法基本制度与理论作了系统的梳理。《破产法》对破产法制度与理论中容易产生误解的问题都作了明确的阐释,使读者能够形成清晰的认识。例如,《破产法》明确提出,破产程序的启动均表现为某种具体破产程序的启动,而破产宣告仅意味着破产清算程序确定性地进入了实质性清算阶段。基于教科书的特有属性与写作要求,作者舍弃了大量的理论分析内容,使《破产法》在体现应有的学理性的同时消除不当的“过度分析”问题。在基础知识点之外,基于破产法的实践性特征,《破产法》还为破产司法实践中典型问题的解决提供了基本思路与方法,从而兼顾了实践需求。 -
公司法视角下的股东代表诉讼李小宁 著《公司法视角下的股东代表诉讼:对英国、美国、德国和中国的比较研究》研究表明,股东代表诉讼源于英国,成熟于美国。之后,为德国等大陆法系国家相继引入。我国2005年《公司法》修订中也引入了这一制度。但是,股东代表诉讼在英国公司治理中的成效甚微,即使在2006年英国新《公司法》颁布之后,也未见根本性改变。相比较而言,股东代表诉讼在美国公司治理中却发挥了重要作用,特别是在公开公司中作用尤其显著。但是,现今股东代表诉讼的作用也不如过去。而德国法中的股东代表诉讼是在保留自己传统的基础上从美国引进的,它突出表现在2005年《股份公司法》的改革之中。不难看出,股东代表诉讼自问世以来,发生了很大的变化,其创制国和移植国对股东代表诉讼的态度不同,各自的做法和理论支撑不一。作者对英、美、德三国股东代表诉讼制度实践经验和学说的比较,对于我们正确认识股东代表诉讼的功能,确定应采取的态度和有效发挥其作用是有益的。作者对股东代表诉讼的研究始终围绕两大问题,即股东代表诉讼是正当原告原则和多数决原则的例外适用;是寻求维护公司效率和保护公司及其小股东利益之间的平衡。这不仅表现在股东代表诉讼论题的提出,也表现在对这一论题的论证与展开之中。之所以如此,可能是因为它就是股东代表诉讼的本质,或者,它就是这一制度实际运作的核心。实践表明,各国对上述两个问题的不同认识和解答,就导致了不同国家在股东代表诉讼制度上的差异和这一制度作用的不同结果。当人们重视公司利益之时,公司效率就有所牺牲;当人们重视公司效率之时,公司利益的保护就不会那么充分。作者的研究也表明,各国对上述两个问题的态度是通过立法与司法体现出来的。当然,英美法系国家和大陆法系国家不尽相同,大陆法系国家尤其如此。后者,在制定法律时就明确了正当原告原则和多数决原则的例外适用到什么程度,利益衡量的天平向哪一方向倾斜。同时,法院在诉讼中有很大的裁量权,它对“例外”和“倾斜”还会产生影响。由于英美法系国家的判例规则是法律规范渊源的-二部分,因而法院的裁量权就更大些。 -
海事法要论向明华 著《海事法要论》共三篇计六章,主要从海事法基本法律问题、海事保全程序重大问题、海事诉讼程序重大问题三方面,分别对海事法解释的特别规则、海事法官的释法权、提单货物港口交接法律关系、提单权利及行使方式、船舶扣押国际国内立法的成就与问题、扣船程序的独立性及其价值与局限性、海事管辖权国际国内冲突及解决、海事债权登记与受偿程序疑难破解等重大问题做出探讨。各章节的内容概要如下:法律解释是一切法律活动的起点。第一章(海事法解释问题研究)主要从法哲学的视角,剖析了我国海事法法官的释法活动及其规制,并重点探讨了我国海事立法的特殊性及其对各种法律解释规则的特殊要求。文中提出:狭义的法律解释宜限制为最高人民法院的司法解释及各级法院法官释法活动,包括传统的法律诠释、法律漏洞填补和法内对法律的续创。随着法律解释学的发展,各种法学解释流派的趋同性增强,法哲学中最抽象的部分即自然法理论已被认同为一种评判成文法得失的价值判断标准或法律理想。而法学方法论作为法哲学的另一重要组成部分,日趋完善,已成为法律解释学的主干。我国海事法法官的释法权虽然未被立法明确授予,但其作为连接法律规范与社会生活的桥梁,客观存在,立法应明确并予以适当规制。基于我国海事法的移植立法、逆序立法以及海事海商活动的国际性、技术性和专业性等特点,海事法的解释规则具有较强的特殊性。古老的提单制度是最基础、最易产生纠纷的海事法律制度。第二章(提单法律制度研究)主要探讨了提单货物港口交接过程中的特殊法律关系,并深度剖析了提单货物留置权困难和提单择诉的根源及对策。文中提出:根据《海商法》第四章的规定,提单持有人与承运人似乎是“一手交单、一手交货”,但事实上必须进一步结合《港口法》、《海关法》、《港口货物作业规则》等相应规定,方能准确地分析我国提单货物港口交接过程中复杂的法律关系:其中的外部交货环节包括发生在收货人与承运人之间的以提单换取提货单的拟制交货,以及发生在承运人与港口经营人之间的货物实际交接;而发生在收货人与港口经营人之间的内部交货环节,与相应的外部交货环节彼此独立。承运人行使提单货物留置权时,因我国现行立法存在歧义,尚存在操作性困难,故有必要修改立法,允许承运人申请海事法院扣押船载货物,以法院扣货替代其自行留置。提单争议发生后,尽管《合同法》允许合同当事人选择违约之诉或侵权之诉,但《海商法》本质上拒绝当事人择诉,故除非存在提单欺诈,宜拒绝提单侵权之诉。而对于善意的保函提单,宜认可其在提单收货人与保函当事人之间的效力。船舶扣押是海事活动中最重要的公力救济保全措施。第三章(船舶扣押立法比较研究)主要追溯了我国船舶扣押立法及司法实践的成败得失,重点比较研究了扣船国际立法的成就与问题,并剖析国际国内扣船立法之间的互动关系。文中提出:我国的船舶扣押制度先后经历了行政滞留船舶;行政滞留主导;司法扣押辅佐;司法扣押主导;专门法院专门管辖确立和日趋成熟五个阶段,已初步建成融合了两大法系的财产保全与对物诉讼制度优势的扣船制度。但基于有关制度移植过程中发生的制度丢失、变形及其与本土法律制度之间的冲突等多方面的原因,我国的扣船制度有待于进一步的完善和发展,应当:肯定扣船程序的独立性;强化其程序保障,允许提起紧急上诉;协调海事强制令、海事证据保全与扣船程序的关系,使前者可辅助后者;完善我国的方便旗船舶扣押制度。就船舶扣押的国际立法而言,1952年《扣船公约》对扣船制度中的若干关键术语做出界定,确立了重复扣船禁止原则及其例外,确立了放船担保提供及船舶释放制度,明确了扣船法院行使实体管辖权的条件,但其部分内容滞后,对船方利益的保护欠充分,禁止重复扣船的例外可被虚化,姊妹船扣押制度虚位,错误扣船责任制度缺位,相应实体管辖权规则的操作性也不强。因许多重要的海运国家未参加1952年《扣船公约》,公约统一各国扣船做法的宗旨在较大程序上受到限制,1999年《扣船公约》因此诞生。l999年公约对l952年公约做出了较大发展,将限制船舶“移动”纳入“扣押”定义,新增加了若干海事请求项目,增设了反担保机制,严格了当事船舶扣押条件,放宽了姊妹船扣押条件,明确授予扣船法院次优的实体管辖权,肯定了不方便法院原则的地位,确立了错误扣船赔偿制度的框架及担保变更制度,发展了放船担保制度,明确了再次扣船或多次扣船的条件,完善了外国实体裁决的承认与执行制度,发展了公约的管辖制度。但l999年公约仍存在许多有待进一步解决的问题。因我国未加入两个扣船公约,故其作为国际惯例将继续影响我国船舶扣押的立法及实践。《海事诉讼特别陧序法》在借鉴、移植相应国际立法时出现了一些疏漏,导致了相应的适用困难。船舶扣押程序的利用既要充分又要适度。第四章(船舶扣押程序问题研究)主要分析了扣船程序的独立性及其程序保障问题,并重点研究了在船舶扣押领域适用不方便法院原则的必要性,以及扣船程序的价值及局限性等前沿问题。文中提出:船舶扣押程序不同于普通的财产保全程序,是平衡船方、货方及各利害关系方等多方利益冲突的结果,具有较强的程序独立性及一定的实体争议解决功能。但《海事诉讼特别程序法》未能充分体现扣船程序的这些特殊性质,为此有必要进一步规范扣船程序中的复议程序,并有条件地赋予当事人紧急上诉权。基于海运业对各国的特殊意义,各国普遍地通过船舶扣押措施扩张其海事管辖权,导致海事管辖权的国际冲突加剧。为此有必要适用不方便法院原则,以缓和海事管辖权的国际冲突,方便法院审理及当事人诉讼。海事法院在适用不方便法院原则时,应权衡私益及公益保护等多方面因素,同时还应解决若干相关的程序衔接问题。就船舶扣押程序的价值及局限性而言,借助船舶扣押程序,申请人可获得索赔担保,实现择地行诉目的,行使船舶物权,迫使船舶所有人现身,促使争议及时解决,转移其商业风险。但申请扣船必须基于特定的海事请求并应向特定的管辖权法院提出,船舶物权必须通过扣船方式行使,扣船择地行诉正日渐受到限制,申请人的受偿金额受限于被扣船舶的价值及其请求权性质,船舶优先权人申请扣船的期限短暂,扣船请求权还受到相应的海事责任限制制度的限制,“姊妹船”扣押与“活扣押”难操作,错误扣船的概率高,扣船程序易被滥用。谨慎的申请人还应考虑扣船地有关海事请求和扣押对象的范围、扣船的地点与时机、债务人身份、能否扣押已做好开航准备的船舶、当地的法治程度等多种因素。如何抑制海事管辖权的扩张冲动是各国均需深刻思考的重大问题。第五章(海事管辖权问题研究)不仅分析了国际、国内海事管辖权激烈冲突以及国内海事行政管辖权反复调整等热点问题的浅、深层原因,还提出了问题的解决对策。文中提出:海事管辖权在国际、国内层面,均存在着扩张与争夺的紧张关系。在国际层面:各国对于海事诉讼案件,特别是其中的船舶扣押案件,普遍地采取扩张性的管辖权政策,易引发海事管辖权的国际冲突。基于对人诉讼理论的固有限制、海事审判综合势力相对较弱等原因,我国海事管辖权制度的国际竞争力并不强。故宜改变目前这种扩张性的管辖权政策,通过完善海事立法、增强海事法官综合素质等综合措施,增强其国际竞争力。在国内层面,基于当事人的认识偏差、受案法院的短期利益行为以及各方对相关法律的理解分歧等方面的原因,部分地方人民法院与海事法院争夺海事管辖权。对这种不正当的做法应多管齐下,标本兼治。而最高人民法院在海事法院和地方人民法院之间反复调整海事行政案件的主管,也引发了不必要的管辖权纷争。基于海事行政案件的专业性、海事行政诉讼与相应海事海商案件的牵连性、海事法院跨行政区管辖优势的发挥、海事行政专业法官的培养等重要考虑,海事行政案件应当由海事法院主管。对于最高人民法院有关海事行政管辖权若干规则之间的冲突,海事法官目前可以通过法律适用规则和法律解释技术,妥善解决。新兴的海事确权程序正面临着太多的困惑。第六章(海事债权登记与受偿程序问题研究)主要分析了海事确权程序管辖权的专属性质及其收案范围,并重点探讨了该程序应然的审判方式及其证据审查标准。文中提出:船舶拍卖法院对债权登记及确权程序原则上具有专属管辖权,但如果有关债权纠纷被其他法院依法受理后,债权人不愿参加确权程序,或者有关争议已进入二审或再审程序的,有关诉讼可在其他法院继续进行。基于船舶拍卖款的特别担保及一般担保作用,确权程序的收案范围宜限于以该船舶担保的优先债权以及其他的在债权登记公告期满前已经取得强制执行依据的、以船舶所有人为债务人的债权。因参加确权程序的债权共同指向船舶拍卖款,各确权诉讼属于诉讼标的物同一的必要共同诉讼,其宜以合并、开庭方式审判,以防止当事人滥用确权程序。诉讼确权程序一审终审制度的法律机制不健全,不仅其立法宗旨未能实现,而且引发了许多问题,宜回归到两审终审制。确权程序中的债权人会议制度无法实际发生作用,宜取消。就确权程序的证据审查标准而言,应根据审理对象的不同性质适用不同的证据审查标准,其中《海事诉讼特别程序法》第115条项下的真实合法标准过于简单、抽象,应明确受案法院主动适用的审查标准,以及应参照适用的执行审查标准。诉讼确权程序因其法律监督力度小、当事人对抗程度不高、债权人之间利益牵连等特点,易被滥用,故应严格相应的证据审查标准,强化当事人举证责任,使有关证据形成证据链,足以合理排除法官的疑虑。 -
民商法探索李求轶 著《民商法探索:李求轶教授民商法论文集》所收论文分为民法理论、商法理论与外国理论,论文内容丰富、观点新颖、论据充足、方法独到,对民商法的学习探讨和学术研究具有较高的参考价值和借鉴意义。 -
物流法规与实务王容 主编全书共分16章,讲述了物流法律制度、物流行为法律、物流活动国家调控法规、物流争议解决法律制度、物流保险和物流活动中应遵循的国际公约,对物流活动中涉及的合同、商品贸易、运输过程等各个环节的法律问题进行剖析。每章配以案例分析题,便于读者理解和掌握相关内容,力求满足高等院校流管理专业学生学习和物流从业人员掌握物流相关法律知识的需要。《高等院校物流管理与物流工程专业系列教材:物流法规与实务》内容涉及面广,既可作为高等院校物流管理、国际航运管理、国际货运代理等相关专业的教材,也可作为物流从业人员培训用书和物流相关行业人员学习法律法规的参考教材。 -
保险法原理与实务研究史卫进 著《保险法原理与实务研究》不仅适合从事保险法研究、司法工作的读者参考使用,也适合从事保险业务和研习保险法的读者阅读使用。作者以多年的保险法教学和司法经验,根据2009年修订的新《保险法》的规定,在总结了保险法理论研究成果的基础上撰写了《保险法原理与实务研究》。保险法领域有着独立的理论体系和司法理念,它迥异于民法与合同法的理论和理念。作者在撰写《保险法原理与实务研究》过程中秉承这一理念,一方面根据新《保险法》的规定深入地论述了保险法原理,并对临时保险保障、法律更迭时新旧法律的适用、第三领域保险、弃权与禁止反言、不争条款等国际通行保险惯例进行了系统的论述;另一方面通过对精选的典型保险案例进行分析,全面阐述在审理保险纠纷中关于新《保险法》的适用规则和原理,以修正现存的以民法、合同法原理审理保险纠纷案件的错误倾向。 -
中美破产法律制度比较研究张兴祥 著《中美破产法律制度比较研究》首先介绍了:中美两国破产法制的演变与特点,进而从破产程序的启动、破产案件的管辖与受理、管理人及相关程序参与人、破产财产、破产债权、破产重整制度、破产清算制度、跨境破产这九个方面对中美破产法律制度进行了系统的比较研究。 -
广告规制法律制度研究药恩情 著《广告规制法律制度研究》的创新之处是首次在国内法学界提出了“广告规制”的理论。《广告规制法律制度研究》可以作为新闻传媒专业、法学专业、工商管理专业等学生学习广告法的重要参考,对广告活动、广告规制实践部门也有一定的借鉴作用。
